Подробнее об изобретениях в России

В соответствии со статьей 1345 Гражданского Кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретение являются патентными правами.

Патентоспособность — совокупность свойств технического решения, без наличия которых оно не может быть признано изобретением на основе действующего законодательства. Условием патентоспособности изобретения является удовлетворение следующих критериев: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Не являются изобретениями:

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;

2) топологиям интегральных микросхем.

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя — лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

6) данные о приоритетной заявке: дата, номер и страна подачи или её заверенная копия (при заявлении приоритета в соответствии с Парижской Конвенцией);

7) если заявка подается через представителя, — доверенность, подписанная заявителем/скрепленная печатью для юридического лица.

В соответствии со статьей 1366 Гражданского Кодекса заявитель, являющийся единственным автором изобретения, до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной может подать заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание иоб этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При наличии такого заявления установленные патентные пошлины не взимаются. Уплаченные до подачи указанного заявления пошлины не возвращаются.

Патент – это охранный документ:

— выдаваемый Патентным Ведомством страны на определенный срок;

— удостоверяющий авторство и исключительное право на изобретение; и

— наделяющий патентообладателя правом собственности на изобретение.

Патентование – это процедура получения патента, которую условно можно разделить на несколько основных этапов:

1. Проведение патентного исследования.

Необходимость проведения предварительного патентного исследования обусловлена 2-мя причинами:

— обязательность соответствия заявляемого изобретения одному из условий патентоспособности изобретений — “мировой новизне” и соответственно необходимостью установить, что заявляемое изобретение действительно является новым;

— требованием Патентного Ведомства об обязательности включения ссылок на прототип и аналог изобретения при составлении описания заявляемого изобретения.

Процедура патентования должна начинаться с определения уровня техники путем изучения существующих аналогов и прототипов технического решения. На основе выявленных аналогов принимается решение о целесообразности патентования технического решения и формах его защиты (патент на изобретение или патент на полезную модель).

2. Подготовка материалов (описания, формулы, чертежей, реферата).

Заявка на выдачу патента на изобретение в Российской Федерации должна содержать: заявление о выдаче патента; описание изобретения; формулу изобретения; чертежи (если на них есть ссылка в описании) и реферат. Порядок составления заявок четко регламентируются правилами Патентного Ведомства.

Описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Объем правовой охраны определяется формулой изобретения, которая должна кратко и одновременно ясно отражать суть изобретения. Поэтому не профессионально составленная формула изобретения является бесплатным раскрытием информации о техническом решении.

3. Оформление и подача заявки.

Оформление и подача заявки производится после получения заказа, содержащего все необходимые материалы.

После подачи заявки в течение 1-3 рабочих дней Заказчик получает копии поданных материалов с отметкой ведомства о получении материалов заявки.

4. Формальная экспертиза заявки.

В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие в заявке полного комплекта необходимых документов и правильность их оформления.

В случае соответствия материалов заявки требованиям Патентного Ведомства сразу после завершения формальной экспертизы заявителю высылается уведомление о ее положительном результате и о дате подачи заявки на изобретение.

5. Публикация сведений о заявке на изобретение.

По истечении восемнадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом сведения о заявке на изобретение публикуется в официальном бюллетене.

Автор изобретения вправе отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение.

По ходатайству заявителя, поданному до истечения двенадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может опубликовать сведения о заявке до истечения восемнадцати месяцев со дня ее подачи.

Также предусмотрена публикация отчета о поиске и возможность подачи замечаний третьими лицами в отношении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, который экспертиза обязана принять во внимание.

Публикация не производится, если до истечения пятнадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения.

6. Экспертиза заявки по существу.

Экспертиза по существу проводится Патентным Ведомством только после получения соответствующего ходатайства. Ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано в течение 3 лет с даты подачи заявки и должно сопровождаться уплатой установленной пошлины.

Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

— информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения;

— проверку соответствия заявленного изобретения на соответствие критериям патентоспособности;

— проверку документов заявки на предмет того, что сущность заявленного изобретения раскрыта в них с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

— проверку на предмет того, не относится ли данное изобретение к объектам, которым не может быть предоставлена правовая охрана.

До истечения семи месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти направляет заявителю отчет об информационном поиске, если по такой заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, и если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки.

Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения.

В ходе проведения экспертизы по существу Патентное Ведомство имеет право направлять заявителю запросы о предоставлении дополнительных материалов. От своевременности и полноты ответов на запросы Ведомства зависит то, как скоро будет принято решение о выдаче патента.

Экспертиза по существу, как правило, завершается принятием решения о выдаче патента .

7. Государственная регистрация изобретения и выдача патента.

Если изобретение отвечает условиям патентоспособности, а также всем остальным установленным требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение при условии уплаты соответствующей патентной пошлины.

Данная пошлина должна быть оплачена в течении четырех месяцев с даты получения заявителем соответствующего решения. При неуплате указанной пошлины регистрация изобретения и выдача патента не осуществляются, а по соответствующей заявке принимается решение о признании ее отозванной.

8. Поддержание патента в силе (уплата ежегодных пошлин).

Правовая защита изобретения приобретается после получения патента на изобретение. Однако такая защита не является бессрочной. Срок действия патента на изобретение — 20 лет и он действителен только при уплате ежегодных пошлин за поддержание патента в силе.

www.msp-patent.ru

Патент на изобретение рф

В предыдущей статье я обещал рассказать о том, как я получил патент на полезную модель, а также о его бесполезности в случае нарушения патентных прав. Теперь, хоть и с большим опозданием, но все же выполню свое обещание. Сразу замечу, что я не юрист и не патентовед, поэтому статья может содержать неточные формулировки и наивные представления, но, очень надеюсь, не фактические ошибки.

Основная мысль заключается в следующем. По идее, любой патент должен иметь две функции — разрешительную и запретительную. Во-первых, патент разрешает его обладателю что-нибудь делать, например, производить и продавать запатентованный товар. И во-вторых (и это главное), патент запрещает неопределенному кругу лиц какие-то действия, связанные с объектом патентования. Т.е., обладая патентом, лицо может запретить другому лицу производить, продавать, хранить, использовать и т.д. товар, в котором используется этот патент.

В России, к сожалению, главная — запретительная функция патента была полностью уничтожена. Поэтому защищать объекты интеллектуальной собственности в России фактически не имеет смысла.

Начать следует с того, что любой патент, будь то патент на полезную модель или патент на изобретение, имеет прототип. Предполагается, что изобретатель не разработал свою идею с полного нуля, а взял за основу что-то известное, прототип, и этот прототип как-то улучшил. И это улучшение позволило получить какое-то новое и обязательно полезное свойство. Улучшение не должно быть просто дополнением, если это дополнение не несет качественно новых полезных свойств.

Например, есть у нас швабра. Берем свисток и изолентой приматываем к швабре. Получился новый объект — швабра со свистком. Можно мыть, и можно свистеть. Здорово! Можно ли это запатентовать как полезную модель? Скорее всего, нет. Так как функционально эта штуковина может мыть, как и швабра, и может свистеть, как и свисток. Получилась сумма функций, которые и так были у исходных объектов.

А теперь берем швабру и приматываем к ней фонарик. И получаем новую функцию — возможность мыть в темных углах. Этой функции не было отдельно ни у фонарика, ни у швабры. Такое новое устройство уже можно попробовать запатентовать как полезную модель.

Что взять за прототип? В случае полезной модели в качестве прототипа может выступать другая полезная модель, или изобретение, или вообще какая-нибудь известная конструкция, предмет, способ или метод. В практическом плане поиск прототипа нужно начинать отсюда: заходим http://www1.fips.ru, далее “Информационные ресурсы”, “Открытые реестры”, “Реестр полезных моделей” (например). Далее ставим параметр “Индекс МПК” и вводим этот самый индекс. Индекс предварительно узнаем по классификатору. В моем случае это будет A47D9/02. В результате всех этих действий мы получим список полезных моделей данного индекса. Например, мой патент имеет номер 112007. Далее читаем все патенты из списка и выбираем что-нибудь подходящее в качестве прототипа. Конечно, источники выбора прототипа не ограничиваются этим списком. Можно, например, поискать и в международных патентах на полезные модели и изобретения.

Выбрав прототип, следует придумать патентную формулу. Это ключевой компонент любого патента. Именно патентная формула имеет юридическое значение, именно формулой определяются границы патентной охраны. Составление формулы — целое искусство, в нем есть много нюансов и неочевидных моментов. В формуле полезной модели или изобретения сформулированы все существенные признаки полезной модели или изобретения. В свою очередь, признак — этакая единица смысла, кирпичик, из которых складывается патентная формула.

Из Википедии:
Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что…. Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.

Пример патентной формулы (в данном случае патента на полезную модель 112007):

1. Устройство для качания кровати, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией, расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой, подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления, и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом, отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

2. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что металлическая пластина выполнена из металла с остаточной намагниченностью.

3. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что блок управления выполнен на основе микроконтроллера.

4. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено пультом дистанционного управления.
Давайте более подробно разберемся, что в этой формуле что. Итак:

Сначала идет независимая часть формулы.

Устройство для качания кровати,

— объект патентования, объект правовой защиты. Далее перечисляются ограничительные признаки.

содержащее опорную конструкцию,

подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией,

расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой,

подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления,

и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом,

— шестой признак. Все, ограничительная часть патентной формулы закончилась. Далее следуют отличительная часть, начинающаяся “отличающаяся тем, что…”.

отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

— один отличительный признак. Всё, независимый пункт формулы закончился. Далее следуют зависимые пункты (пронумерованные). Они уже не так интересны, потому, что их юридическое значение гораздо меньше, чем значение независимого пункта формулы.

Разобравшись с тем, что же такое патентная формула, идем дальше.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ
изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
В свою очередь, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ
использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.
Таким образом, казалось бы, Гражданский кодекс однозначно определяет случаи использования, к примеру, полезной модели. Если вдруг на рынке найдется устройство, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески и т.д. по формуле полезной модели, и это устройство, условно говоря, не моё — значит, оно нарушает мои исключительные (патентные) права на полезную модель.

Так и должно быть. Так и есть в других странах. Но, к сожалению, не в России.

А в России можно поступить так. Внимательно следите за руками.

Добавим-ка мы, например, еще одну катушку в устройство качания и посчитаем, что это изменение дает какие-либо преимущества (на самом деле это не обязательно так, но скажем, что именно так). Например, скажем, что это добавляет плавность хода. Все остальное оставим как есть. В качестве прототипа возьмем исходную полезную модель (ПМ) 112007 и получим патент на уже свою полезную модель, например, с номером 122860. После чего будем спокойно выпускать кровати с устройством качания, использующие все признаки ПМ 112007, но имеющие вторую катушку в приводном блоке. И будем говорить, что кровати выпускаются именно по патенту 122860.

Очевидно, что изделие с двумя катушками использует и ПМ 112007 и ПМ 122860. И, казалось бы, бери ГК и применяй к этому случаю. Но… (барабанная дробь….) внимание, дыра в законодательстве:

Пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»:
При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.
Позднее Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ подтвердил свою позицию (это не было ошибкой!) Постановлением № 8091/09 от 01.12.2009, распространив ее и на изобретения.

Таким образом, теперь я должен доказывать не то, что изделие с двумя катушками использует мой патент 112007, а то, что более поздний патент 122860 является недействительным. Это выглядит абсурдным, но это действительно так. Причем доказать недействительность патента 122860 не представляется возможным, так как он выдан по всем формальным правилам и вообще вполне себе состоятелен.

К сожалению, суды при рассмотрении патентных споров руководствуются именно этим постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. С правоприменением у нас все хорошо.

Эта совершенно нездоровая ситуация хорошо известна патентоведам и людям “в теме”. Например, в Википедии она описана и названа “Случаем правового вандализма” (статья “Изобретение”).

Смысл этого подхода заключается в том, что патентообладатель вправе использовать охраняемое решение, даже если при этом будет использоваться охраняемое решение третьего лица, без согласия последнего, что полностью противоречит самой сути исключительного права как права запрещения и последнему предложению пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, недвусмысленно относящую такие действия к случаям использования изобретения.

Таким образом, патентовать что-то серьезное в России не имеет смысла. Любой человек может получить свой патент на аналогичную полезную модель, чуть ее видоизменив, и без проблем использовать ее. Патенты в России в результате ничего не стоят — гораздо дешевле будет провернуть этот нехитрый трюк, чем, например, покупать лицензию на использование существующего патента. Вкладывать какие-то деньги в разработку новых устройств, технологий, способов в России тоже бессмысленно — вложения, которые должны будут окупиться от продажи лицензий, также уйдут в никуда.

Патент в условия России нужен только в одном случае — если вы сами по нему производите продукт. В этом случае, по крайней мере, вам никто не запретит этого делать. А сами вы никому запретить производить аналогичный продукт не сможете — у вашего оппонента будет свой патент (более поздний, и в особо циничном случае в качестве прототипа будет использована ваша полезная модель), вследствие чего вы будете вполне законно им посланы на пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.

m.habr.com

Патент на изобретение в РФ

В соответствии со статьей 1350 Гражданского кодекса РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Оформление патента на изобретение — сложный и трудоемкий процесс. Но прежде чем регистрировать свои права на полезную модель, необходимо провести специальный поиск с целью убедиться в уникальности изобретения. Такую проверку наши специалисты проведут для Вас бесплатно и в короткие сроки (1 день):

Все сведения, которые Вы предоставите, не подлежат разглашению, чтобы Вы могли иметь этому подтверждение, мы предлагаем Вам заключить с нами соответствующий договор, который мы уже подписали:

Патенты на изобретения в России: особенности

Патенты на изобретения России оформляются Роспатентом, но если Вы хотите запатентовать свое изобретение и в других странах, то Вам необходимо оформить права на него в первый же год после регистрации. Иначе при подаче документов на регистрацию по истечении этого срока, например в Израиле, Вам могут противопоставить Ваше собственное изобретение.

Изобретение патентуется в срок до 3-х лет, а срок его действия – 20 лет с правом продления.

Изобретение должно быть уникальным не только по внешним параметрам, но и по техническим характеристикам, то есть Ваше изобретение не должно иметь аналогов, а также должно быть применимо в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении или других отраслях.

Ограничения патентования изобретений

Не предоставляется правовая охрана следующим объектам:

  • открытия;
  • научные теории и математические методы;
  • решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
  • правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
  • программы для ЭВМ;
  • решения, заключающиеся только в представлении информации.
  • Также не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения cортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами, топологиям интегральных микросхем.

    Заявление на патент на изобретение в РФ подается непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лично, через патентного поверенного либо направляется почтой.

    Патентное бюро России очень требовательно к оформлению заявок, а также к тому какие изобретения патентуются изобретателями.

    Если у Вас возникли трудности или вопросы Вы всегда можете проконсультироваться с нашим специалистом по телефону 8 (812) 448-13-66.

    www.patent-gr.ru

    Как оформить патент на изобретение в России?

    Срок конвенционного приоритета может быть продлен ФИПС не более чем на два месяца (п. 1 ст. 1382 ГК РФ)

    Только изобретения могут быть запатентованы через Европейское патентное ведомство по международной заявке PCT

    Специалист по интеллектуальной собственности

    Елена Беляева более 3 лет работает в области защиты интеллектуальной собственности. К ФПБ «Гардиум» присоединилась в 2015 году.

    Оформить изобретение значит не что иное, как запатентовать его. Патент на изобретение удостоверяет исключительные права автора в отношении технического решения и гарантирует его правовую охрану. Если у вас на руках российский, иностранный или международный документ — патент или сертификат, то изобретение оформлено. Таким образом, вы прошли все 12 этапов, начиная от проверки патентоспособности изобретения и заканчивая получением патента. Если же вы только собираетесь запатентовать свое техническое решение, то вам потребуется пройти следующие этапы получения патента на изобретение.

    1 — Проверить патентоспособность изобретения

    Для того чтобы понять еще до подачи заявки, является ли ваша разработка патентоспособной, необходимо провести патентный поиск. Патентный поиск проводится по базам патентов России, а также всех промышленно развитых стран.

    Рассматриваются все похожие решения, даже те, которые не защищены патентами. Обратите внимание, что исследовать решение, известное только в России, недостаточно, так как при вынесении решения о регистрации во внимание принимается новизна на международном уровне.

    Окончательное решение о патентоспособности разработки примет только экспертиза по существу патентной заявки. В России она проводится Федеральным институтом по промышленной собственности (ФИПС) после подачи заявки и оплаты патентной пошлины. Не тратьте ваше время и деньги на подачу непроверенной заявки, особенно если вы размышляете о патентовании крупных разработок.

    Патентоспособным является изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и является промышленно применимым.

    2 — Засвидетельствовать приоритет изобретения

    Чем раньше вы засвидетельствуете первенство, или приоритет, своего изобретения, тем быстрее обезопасите себя от действий конкурентов. Приоритет изобретения можно установить по дате подачи первой заявки в государстве, которое является участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (конвенционный приоритет) (п. 1 ст. 1382 ГК РФ) или по дате подачи первой заявки в ФИПС.

    3 — Выбрать процедуру патентования

    Выбирайте процедуру патентования в зависимости от того, в какой стране требуется охрана изобретения:

    • российскую — на основании Гражданского кодекса РФ;
    • зарубежную — на основании законодательства иностранного государства и Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года;
    • европейскую — на основании Европейской патентной конвенции от 5 октября 1973 года (Россия не является ее участником);
    • евразийскую — на основании Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года;
    • международную по заявке PCT (англ. the Patent Cooperation Treaty) — на основании Договора о патентной кооперации от 19 июня 1970 года. Целью этой процедуры является международная публикация заявки. Для получения патента в иностранных государствах нужно будет проходить патентование интеллектуальной собственности в каждом из них.
    • Все документы патентной заявки наберите шрифтом черного цвета на белой бумаге стандартного формата 210×297 мм с лицевой стороны каждого листа. Тексты описания, формулы изобретения и реферата печатают с 1,5 интервалом. Листы с заявлением, описанием, формулой изобретения и реферат должны иметь следующие размеры полей: левое — 25 мм, верхнее и нижнее и правое — 20 мм.

      legal-support.ru